Введение
Под наследственным правом понимается совокупность норм, опреде-ляющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок перехода иму-щества наследникам. Можно сказать и так: наследованием называется пере-ход имущества умершего лица к одному лицу или к нескольким другим ли-цам. Возможны две концепции понятия наследования:
• юридическая фикция о посмертном продолжении власти домовладыки;
• оценка наследования как юридический вывод из существующих экономи-ческих отношений общества.
Основанием для такой постановки вопроса является развитие частной собственности, соответствующий уровень её. Поэтому-то и говорят, что на-следственное право является завершением права собственности. В развитии римского наследственного права принято различать четыре периода:
• наследственное право древнейшего периода. Такое право именовалось ци-вильным наследованием (hereditas);
• наследование по преторскому эдикту (bonorum possessio);
• наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству;
• наследование по законодательству Юстиниана (527-565).
Принципиальным представляется различение наследования по завеща-нию (testamentum, successio testamentaria) и наследования по закону (ab intes-tato). Из XII Таблиц следует, что наследование по закону могло иметь место только при отсутствии завещания. Наследование по закону было несовмес-тимо с наследованием по завещанию. То есть не могло быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части — по закону. Общей закономерностью или тенденцией в развитии римского на-следственного права было постепенное усиление принципа свободы завеща-тельных распоряжений. Но при любом порядке наследования фигурируют: наследодатель и наследник. Действует принцип универсального преемства в имущественных правах и обязанностях наследодателя. Он означает, что на наследника переходят все имущественные права и обязанности наследодате-ля. Иными словами, наследник принимает наследство со всеми его активами и пассивами.
Целью данной работы является анализ наследственного права по рим-скому праву.
1. Понятие форм завещания
Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio in id sollemniter factum, ut post mortem nostram valeat.
Это определение неточно, в нем нет указания на основное содержание римского завещания: на heredis institutio, назначение наследника, т. е. уни-версального правопреемника наследодателя. Между тем без такого назначе-ния нет и завещания. Первоначально требовалось назначение в торжествен-ной форме: Titius heres meus esto или Titium heredem esse iubeo. Только с 339 г. было предоставлено назначить наследника в любых выражениях.
Для того, чтобы завещание произвело юридический результат, на кото-рый оно направлено, необходимо было, чтобы а) оно было совершено в уста-новленной форме; б) лицом, обладающим так называемой активной завеща-тельной правоспособностью (testament! factio activa); в) с назначением на-следником лица, обладавшего пассивной завещательной правоспособностью (testament! factio passiva). Надо было также, чтобы надлежащим образом со-ставленное завещание не оказалось в дальнейшем до смерти завещателя по-раженным одним из обстоятельств, которые могли лишить его силы.
По свидетельству Гая в древней
|